Наследование по законодательству РФ
Наследование по законодательству РФ
1
План.
|
стр.
|
|
1. Понятие наследования:
|
2
|
|
1.1. Основания наследования;
|
2
|
|
1.2. Время открытия наследства;
|
3
|
|
1.3. Место открытия наследства.
|
4
|
|
2. Круг наследников. Граждане, не имеющие право наследовать.
|
7
|
|
3. Наследование по закону:
|
9
|
|
3.1. Очередность признания наследников к наследованию;
|
9
|
|
3.2. Наследование «по праву представления».
|
14
|
|
4. Наследование по завещанию:
4.1. Формы завещания.
|
15
17
|
|
5. Содержание завещания:
|
22
|
|
5.1. Подназначение наследников;
|
23
|
|
5.2. Порядок определения обязательной доли «необходимых наследников».
|
23
|
|
6. Завещательный отказ. Завещательное возложение.
|
26
|
|
7. Объекты наследования.
|
29
|
|
Задача.
|
32
|
|
Список используемой литературы.
|
33
|
|
|
1. ПОНЯТИЕ НАСЛЕДОВАНИЯ
Наследованием называется переход после смерти гражданина принадлежащего ему на основе частной собственности имущества, включающего имущественные и некоторые личные не-имущественные права, к одному или нескольким лицам. При насле-довании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК не следует иное (п. 1 ст. 1110 ГК). Вместе с правами и обязанностями по наследству переходят и все способы их обеспечения, а также возложенные обре-менения. Преемство в отдельных правах умершего, как это имеет место при завещательном отказе (см. ст. 1137 ГК), не является на-следственным.
Переход гражданских прав и обязанностей наследодателя после его смерти к другому лицу характеризуется следующими признаками: во-первых, основанием перехода является сложный фактический со-став, предусмотренный нормами наследственного права, -- смерть на-следодателя либо объявление его умершим в порядке, установленном законом, принятие наследником наследства, а при наследовании по завещанию, кроме того, наличие завещания; во-вторых, определенное единство, образуемое переходящими правами и обязанностями, назы-ваемое наследством (наследственным имуществом); в-третьих, уни-версальность приобретения лицом прав и обязанностей наследодате-ля, т.е. наследник становится общим (универсальным), а не частичным (сингулярным) правопреемником умершего гражданина. Это значит, что к наследникам переходят не какие-либо отдельные права и обязанности, а весь их комплекс. Иными словами, наследник не может принять только часть прав, а от других отказаться (или, на-пример, принять только права, отказавшись от обязанностей). Кроме того, для общего наследственного правопреемства характерна также непосредственность, поскольку права и обязанности переходят от одного лица (наследодателя) к другим (наследникам) без участия каких-либо посредников. Непосредственный характер правопреемст-ва заключается также в том, что наследники получают права и обязан-ности непосредственно после умершего на основании акта принятия наследства, никаких дополнительных действий со стороны третьих лиц не требуется.
1.1. Основания наследования.
Понятие «основания наследования» рос-сийское наследственное право разделяет на два вида: наследование по завещанию и наследование по закону (ст. 1111 ГК). Наследование по закону имеет место в случаях, когда и поскольку оно не изменено за-вещанием, а также в иных случаях, установленных ГК. Очевидно, что наследование по закону носит подчиненный характер по отношению к наследованию по завещанию, хотя на практике наследование по за-кону встречается чаще. В тех случаях, когда наследодатель ясно выразил свою волю, распорядившись своим имуществом на случай своей смерти, наследование должно происходить в соответствии с его волей, а не по правилам, установленным государством. Этот принцип, харак-терный и для ранее действовавшего законодательства в области на-следственного права, получил дальнейшее развитие в части тре-тьей ГК.
Наследование по закону имеет место, если:
а) наследодатель не составил завещания (либо завещание призна-но по суду полностью недействительным);
б) наследодатель завещал только часть наследства или завещание в определенной части признано недействительным. Тогда не охвачен-ная завещанием часть наследства, а также та часть имущества, в отно-шении которой завещательное распоряжение оказалось недействи-тельным, переходят в порядке наследования по закону;
в) наследник по завещанию умер ранее завещателя либо наслед-ник по завещанию -- юридическое лицо ликвидирован;
г) наследник по завещанию отказался от наследства или не принял его.
Для реализации права наследования как по закону, так и по заве-щанию необходим предусмотренный законом набор определенных юридических фактов. Так, для наследования по закону необходимо, чтобы лицо, призываемое к наследованию, входило в круг наследни-ков по закону, наследство открылось и наследники согласились при-нять его. Для наследования по завещанию необходимо наличие над-лежащим образом оформленного завещания, открытие наследства, согласие наследников на принятие наследства. Следует отметить, что в завещании наследодатель может лишить права наследования всех наследников по закону и при этом не завещать свое имущество каким-либо другим лицам.
В законодательстве (ст. 1151 ГК) в качестве отдельного вида вы-деляется такой вид наследования, как наследование выморочного имущества. Речь идет о наследовании имущества государством, госу-дарственными и муниципальными образованиями в тех случаях, когда нет наследников ни по закону, ни по завещанию.
1.2. Время открытия наследства.
Открытием наследства называется наступление определенных юридических фактов, служащих основа-нием возникновения наследственного правоотношения. Это:
а) смерть гражданина;
б) объявление в судебном порядке гражданина умершим (ст. 45 ГК).
Момент смерти устанавливается на основании определенной со-вокупности биологических показателей, свидетельствующих о нали-чии необратимых изменений в организме человека. Таким образом, так называемая клиническая смерть или ситуации, когда жизнь че-ловека поддерживается с помощью специальных аппаратов (искус-ственного дыхания, кровообращения и т.д.), не охватываются поня-тием смерти.
Обычно факт смерти устанавливается на основании медико-био-логических данных и удостоверяется в свидетельстве о смерти, выда-ваемым органом загса, однако он может быть установлен и в судебном порядке. В последнем случае в судебном решении должны быть ука-заны причины, по которым органы загса отказали в регистрации со-бытия смерти, и те доказательства, которые подтвердили смерть лица в определенное время и при определенных обстоятельствах. В данном случае не требуется соблюдения сроков, предусмотренных для объяв-ления лица умершим на основании ст. 45 ГК, и заинтересованные лица могут в любое время обратиться с соответствующим заявлением в суд. Согласно ст. 64 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. «Об актах гражданского состояния» СЗ РФ. 1997. № 47. Ст. 5340; 2001. № 44. Ст. 4149.
, решение суда об установлении факта смерти, вступившее в законную силу, является основанием для государственной регистрации смерти.
Открытие наследства всегда происходит в определенное время.
Исходя из ст. 1113 ГК, можно дать следующее определение време-ни открытия наследства: временем открытия наследства признается день смерти гражданина, а при объявлении его умершим -- день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умер-шим, которое должно быть зарегистрировано в органах загса. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоя-тельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели, ука-занный в решении суда.
Вопрос о времени открытия наследства очень важен, поскольку с ним связано определение:
а) состава наследства;
б) сроков на принятие или отказ от наследства;
в) сроков на предъявление претензий к кредиторам;
г) момента возникновения у наследников права собственности на наследственное имущество;
д) срока для выдачи свидетельства о праве на наследство;
е) законодательства, которым следует руководствоваться.
Не случайно в постановлении Пленума Верховного Суда РСФСР от 23 апреля 1991 г. № 2 сказано, что при рассмотрении дел о насле-довании судам следует иметь в виду, что круг наследников, порядок, сроки принятия наследства и состав наследственного имущества оп-ределяются законодательством, действующим на день открытия на-следства.
Важно подчеркнуть, что временем открытия наследства является именно день, а не час или минута смерти. Так, в соответствии с п. 2 ст. 1114 ГК граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них.
Таким образом, между лицами, связанными между собой родст-венными или брачными связями либо когда один из них является на-следником по завещанию другого и умершими в пределах одних ка-лендарных суток, пусть даже и с разрывом во времени 15--20 часов, правопреемство не возникает, т.е. наследство открывается после каж-дого из них. В то же время, если одно лицо умерло, допустим в 23 часа 55 минут, что подтверждено соответствующей медицинской справкой, а второе -- в 0 часов 05 минут следующего дня, что также подтверж-дается документально, возникает наследственное правопреемство и в соответствии с правилами о наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК) имущество первого гражданина будет наследоваться наследника-ми второго.
В связи с этим необходимо обратить внимание на следующее. В соответствии с действующим законодательством все граждане РФ обладают способностью иметь гражданские права и нести обязаннос-ти (гражданская правоспособность). Гражданская правоспособность возникает в момент рождения гражданина и прекращается его смертью. Статья 22 ГК устанавливает, что никто не может быть ограничен в правоспособности иначе как в случаях и порядке, установленном законом. Другими словами, гражданская правоспособность дает воз-можность гражданину стать наследником, если он находился в живых к моменту смерти наследодателя. Установление иного порядка опре-деления круга наследников означало бы ограничение правоспособнос-ти граждан. Однако в свое время Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда СССР была высказана позиция, согласно ко-торой если супруги умерли в один и тот же день (независимо от мо-мента смерти) они не являются наследниками друг после друга. Эта же позиция, к сожалению, зафиксирована в новом наследственном за-конодательстве. Граждане, связанные друг с другом брачными и род-ственными узами (т.е. являющиеся в иной ситуации наследниками друг друга либо по закону, либо по завещанию) и умершие в один день (коммориенты -- в буквальном переводе «умирающие одновре-менно»), считаются в целях наследственного правопреемства умерши-ми одновременно и не наследуют друг после друга.
Вместе с тем возможны ситуации, когда значение имеет не только день, но и час открытия наследства. Так, допустим, в тот же самый день, но до или после момента наступления смерти прекращается родствен-ная или семейная связь, являющаяся основанием для призвания к на-следованию (усыновление, развод и т.д.). Возникает вопрос о том, можно ли включать соответствующее лицо в число наследников (на-пример, в день смерти наследодателя было вынесено решение об усы-новлении его ребенка или им ребенка). Решение этого вопроса зависит от того, произошло ли данное событие до или после момента смерти.
Время открытия наследства должно быть подтверждено свиде-тельством о смерти, которое выдается органами загса, либо извещени-ем или иным документом о гибели, выданным органом Министерства обороны РФ или другим компетентным органом.
Факт смерти, как и день смерти, подтверждается свидетельством о смерти, выдаваемым органом загса. При отказе органов загса в ре-гистрации события смерти факт смерти лица в определенное время может быть установлен судом в порядке особого производства (ст. 247 ГПК).
При одновременной смерти завещателя и назначенного наследни-ка по завещанию наследование не наступает. В этом случае завещание не порождает юридических последствий.
На практике возник вопрос о том, могут ли быть призваны к на-следованию внуки по линии сына или дочери, умерших в один день с дедом или бабушкой этих внуков. Они наследуют имущество своих родителей и имущество своих дедушки или бабушки, поскольку к мо-менту открытия наследства их родителей не было в живых.
1.3.Место открытия наследства.
Согласно ст. 1115 ГК, местом от-крытия наследства признается последнее место жительства наследо-дателя. Если же последнее место жительства наследодателя, обладав-шего имуществом на территории РФ, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в РФ признается место на-хождения наследственного имущества. В случаях, когда наследствен-ное имущество находится в разных местах, местом открытия наслед-ства является место нахождения входящего в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной его части, а при отсутствии недви-жимого имущества -- место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из рыночной стоимости.
Понятия «наиболее ценная часть» и «ценность наследственного имущества» являются оценочными, и при возникновении спора во-прос решается в судебном порядке с помощью экспертизы.
Место жительства определяется как место, где гражданин посто-янно или преимущественно проживает, а местом жительства несовер-шеннолетних, не достигших четырнадцати лет, или граждан, находя-щихся под опекой, признается место жительства их законных представителей -- родителей, усыновителей или опекунов (ст. 20 ГК). При этом местом открытия наследства считается не какая-либо мест-ность, а пределы данного города или населенного пункта. При опре-делении места жительства учитывается регистрация гражданина по месту жительства. С местом жительства связано предположение, что гражданин всегда присутствует в данном месте, хотя в настоящий мо-мент он там фактически отсутствует.
Место смерти наследодателя и место открытия наследства могут не совпадать в случае смерти наследодателя вне места его постоянного жительства (командировка, служба в армии и т.д.), а также при отсут-ствии постоянного места жительства.
Точное определение места жительства имеет большое значение для обеспечения устойчивости наследственных правоотношений, так как именно по месту открытия наследства решается вопрос о применении права той или иной страны к конкретным наследственным от-ношениям. По поводу недвижимого имущества действует правило, со-гласно которому местом открытия наследства является место, где это имущество зарегистрировано. Если основная часть наследства выра-жена в акциях или в доле, пае в капитале какого-либо общества или товарищества, то наследство открывается по месту регистрации соот-ветствующего юридического лица.
Когда в двух или более местах находятся равноценные части иму-щества, местом открытия наследства признается местонахождение части имущества, имеющей большее хозяйственное значение. Этого же правила придерживается нотариальная и судебная практика.
Кроме того, определение места открытия наследства необходимо для решения вопроса о том, какая нотариальная контора (нотариус) выдает свидетельство о праве на наследство и принимает меры к ох-ране наследственного имуществ в интересах наследников, отказополучателей, кредиторов или государства (ст. 64 Основ законодательства РФ о нотариате).
Неправильное определение места открытия наследства может привести к серьезным ошибкам при оформлении права на наследст-во. Так, по одному из конкретных дел постоянным местом житель-ства наследодателя была Москва, но работал он и имел временное жилье в Московской области. После его смерти никто из наследни-ков не обратился в нотариальную контору по месту его временного проживания и последняя на основании справки с места его работы выдала свидетельство о праве на наследство государству. В свою очередь, его наследники своевременно приняли наследство, обратив-шись в Москве в нотариальную контору с заявлением о принятии наследства. В конечном итоге им пришлось обращаться в суд с иском о признании недействительным свидетельства о праве на на-следство, выданного государству в лице районного финансового от-дела.
При решении вопроса о месте открытия наследства после смерти военнослужащих срочной службы, студентов, обучавшихся в вузах, находящихся вне места их постоянного жительства, следует руковод-ствоваться правилами ст. 60 Жилищного кодекса РСФСР. В соответ-ствии с указанной статьей за ними сохраняется право пользования жилым помещением в течение всего времени нахождения на срочной службе и времени обучения. Таким образом, местом их постоянного жительства следует считать место их постоянного проживания до призыва на срочную военную службу или до поступления в учебное заведение.
Такие же правила действуют в отношении открытия наследства после смерти лиц, выбывших по трудовому договору в районы Даль-него Востока или Крайнего Севера. Местом открытия наследства этих лиц следует считать их последнее постоянное место жительства до отъезда на работу в указанные районы.
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6
|