скачать рефераты

МЕНЮ


Наследование по законодательству РФ

Наследование по законодательству РФ

1

План.

стр.

1. Понятие наследования:

2

1.1. Основания наследования;

2

1.2. Время открытия наследства;

3

1.3. Место открытия наследства.

4

2. Круг наследников. Граждане, не имеющие право наследовать.

7

3. Наследование по закону:

9

3.1. Очередность признания наследников к наследованию;

9

3.2. Наследование «по праву представления».

14

4. Наследование по завещанию:

4.1. Формы завещания.

15

17

5. Содержание завещания:

22

5.1. Подназначение наследников;

23

5.2. Порядок определения обязательной доли «необходимых наследников».

23

6. Завещательный отказ. Завещательное возложение.

26

7. Объекты наследования.

29

Задача.

32

Список используемой литературы.

33

1. ПОНЯТИЕ НАСЛЕДОВАНИЯ

Наследованием называется переход после смерти гражданина принадлежащего ему на основе частной собственности имущества, включающего имущественные и некоторые личные не-имущественные права, к одному или нескольким лицам. При насле-довании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК не следует иное (п. 1 ст. 1110 ГК). Вместе с правами и обязанностями по наследству переходят и все способы их обеспечения, а также возложенные обре-менения. Преемство в отдельных правах умершего, как это имеет место при завещательном отказе (см. ст. 1137 ГК), не является на-следственным.

Переход гражданских прав и обязанностей наследодателя после его смерти к другому лицу характеризуется следующими признаками: во-первых, основанием перехода является сложный фактический со-став, предусмотренный нормами наследственного права, -- смерть на-следодателя либо объявление его умершим в порядке, установленном законом, принятие наследником наследства, а при наследовании по завещанию, кроме того, наличие завещания; во-вторых, определенное единство, образуемое переходящими правами и обязанностями, назы-ваемое наследством (наследственным имуществом); в-третьих, уни-версальность приобретения лицом прав и обязанностей наследодате-ля, т.е. наследник становится общим (универсальным), а не частичным (сингулярным) правопреемником умершего гражданина. Это значит, что к наследникам переходят не какие-либо отдельные права и обязанности, а весь их комплекс. Иными словами, наследник не может принять только часть прав, а от других отказаться (или, на-пример, принять только права, отказавшись от обязанностей). Кроме того, для общего наследственного правопреемства характерна также непосредственность, поскольку права и обязанности переходят от одного лица (наследодателя) к другим (наследникам) без участия каких-либо посредников. Непосредственный характер правопреемст-ва заключается также в том, что наследники получают права и обязан-ности непосредственно после умершего на основании акта принятия наследства, никаких дополнительных действий со стороны третьих лиц не требуется.

1.1. Основания наследования.

Понятие «основания наследования» рос-сийское наследственное право разделяет на два вида: наследование по завещанию и наследование по закону (ст. 1111 ГК). Наследование по закону имеет место в случаях, когда и поскольку оно не изменено за-вещанием, а также в иных случаях, установленных ГК. Очевидно, что наследование по закону носит подчиненный характер по отношению к наследованию по завещанию, хотя на практике наследование по за-кону встречается чаще. В тех случаях, когда наследодатель ясно выразил свою волю, распорядившись своим имуществом на случай своей смерти, наследование должно происходить в соответствии с его волей, а не по правилам, установленным государством. Этот принцип, харак-терный и для ранее действовавшего законодательства в области на-следственного права, получил дальнейшее развитие в части тре-тьей ГК.

Наследование по закону имеет место, если:

а) наследодатель не составил завещания (либо завещание призна-но по суду полностью недействительным);

б) наследодатель завещал только часть наследства или завещание в определенной части признано недействительным. Тогда не охвачен-ная завещанием часть наследства, а также та часть имущества, в отно-шении которой завещательное распоряжение оказалось недействи-тельным, переходят в порядке наследования по закону;

в) наследник по завещанию умер ранее завещателя либо наслед-ник по завещанию -- юридическое лицо ликвидирован;

г) наследник по завещанию отказался от наследства или не принял его.

Для реализации права наследования как по закону, так и по заве-щанию необходим предусмотренный законом набор определенных юридических фактов. Так, для наследования по закону необходимо, чтобы лицо, призываемое к наследованию, входило в круг наследни-ков по закону, наследство открылось и наследники согласились при-нять его. Для наследования по завещанию необходимо наличие над-лежащим образом оформленного завещания, открытие наследства, согласие наследников на принятие наследства. Следует отметить, что в завещании наследодатель может лишить права наследования всех наследников по закону и при этом не завещать свое имущество каким-либо другим лицам.

В законодательстве (ст. 1151 ГК) в качестве отдельного вида вы-деляется такой вид наследования, как наследование выморочного имущества. Речь идет о наследовании имущества государством, госу-дарственными и муниципальными образованиями в тех случаях, когда нет наследников ни по закону, ни по завещанию.

1.2. Время открытия наследства.

Открытием наследства называется наступление определенных юридических фактов, служащих основа-нием возникновения наследственного правоотношения. Это:

а) смерть гражданина;

б) объявление в судебном порядке гражданина умершим (ст. 45 ГК).

Момент смерти устанавливается на основании определенной со-вокупности биологических показателей, свидетельствующих о нали-чии необратимых изменений в организме человека. Таким образом, так называемая клиническая смерть или ситуации, когда жизнь че-ловека поддерживается с помощью специальных аппаратов (искус-ственного дыхания, кровообращения и т.д.), не охватываются поня-тием смерти.

Обычно факт смерти устанавливается на основании медико-био-логических данных и удостоверяется в свидетельстве о смерти, выда-ваемым органом загса, однако он может быть установлен и в судебном порядке. В последнем случае в судебном решении должны быть ука-заны причины, по которым органы загса отказали в регистрации со-бытия смерти, и те доказательства, которые подтвердили смерть лица в определенное время и при определенных обстоятельствах. В данном случае не требуется соблюдения сроков, предусмотренных для объяв-ления лица умершим на основании ст. 45 ГК, и заинтересованные лица могут в любое время обратиться с соответствующим заявлением в суд. Согласно ст. 64 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. «Об актах гражданского состояния» СЗ РФ. 1997. № 47. Ст. 5340; 2001. № 44. Ст. 4149.

, решение суда об установлении факта смерти, вступившее в законную силу, является основанием для государственной регистрации смерти.

Открытие наследства всегда происходит в определенное время.

Исходя из ст. 1113 ГК, можно дать следующее определение време-ни открытия наследства: временем открытия наследства признается день смерти гражданина, а при объявлении его умершим -- день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умер-шим, которое должно быть зарегистрировано в органах загса. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоя-тельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели, ука-занный в решении суда.

Вопрос о времени открытия наследства очень важен, поскольку с ним связано определение:

а) состава наследства;

б) сроков на принятие или отказ от наследства;

в) сроков на предъявление претензий к кредиторам;

г) момента возникновения у наследников права собственности на наследственное имущество;

д) срока для выдачи свидетельства о праве на наследство;

е) законодательства, которым следует руководствоваться.

Не случайно в постановлении Пленума Верховного Суда РСФСР от 23 апреля 1991 г. № 2 сказано, что при рассмотрении дел о насле-довании судам следует иметь в виду, что круг наследников, порядок, сроки принятия наследства и состав наследственного имущества оп-ределяются законодательством, действующим на день открытия на-следства.

Важно подчеркнуть, что временем открытия наследства является именно день, а не час или минута смерти. Так, в соответствии с п. 2 ст. 1114 ГК граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них.

Таким образом, между лицами, связанными между собой родст-венными или брачными связями либо когда один из них является на-следником по завещанию другого и умершими в пределах одних ка-лендарных суток, пусть даже и с разрывом во времени 15--20 часов, правопреемство не возникает, т.е. наследство открывается после каж-дого из них. В то же время, если одно лицо умерло, допустим в 23 часа 55 минут, что подтверждено соответствующей медицинской справкой, а второе -- в 0 часов 05 минут следующего дня, что также подтверж-дается документально, возникает наследственное правопреемство и в соответствии с правилами о наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК) имущество первого гражданина будет наследоваться наследника-ми второго.

В связи с этим необходимо обратить внимание на следующее. В соответствии с действующим законодательством все граждане РФ обладают способностью иметь гражданские права и нести обязаннос-ти (гражданская правоспособность). Гражданская правоспособность возникает в момент рождения гражданина и прекращается его смертью. Статья 22 ГК устанавливает, что никто не может быть ограничен в правоспособности иначе как в случаях и порядке, установленном законом. Другими словами, гражданская правоспособность дает воз-можность гражданину стать наследником, если он находился в живых к моменту смерти наследодателя. Установление иного порядка опре-деления круга наследников означало бы ограничение правоспособнос-ти граждан. Однако в свое время Судебной коллегией по гражданским делам Верховного Суда СССР была высказана позиция, согласно ко-торой если супруги умерли в один и тот же день (независимо от мо-мента смерти) они не являются наследниками друг после друга. Эта же позиция, к сожалению, зафиксирована в новом наследственном за-конодательстве. Граждане, связанные друг с другом брачными и род-ственными узами (т.е. являющиеся в иной ситуации наследниками друг друга либо по закону, либо по завещанию) и умершие в один день (коммориенты -- в буквальном переводе «умирающие одновре-менно»), считаются в целях наследственного правопреемства умерши-ми одновременно и не наследуют друг после друга.

Вместе с тем возможны ситуации, когда значение имеет не только день, но и час открытия наследства. Так, допустим, в тот же самый день, но до или после момента наступления смерти прекращается родствен-ная или семейная связь, являющаяся основанием для призвания к на-следованию (усыновление, развод и т.д.). Возникает вопрос о том, можно ли включать соответствующее лицо в число наследников (на-пример, в день смерти наследодателя было вынесено решение об усы-новлении его ребенка или им ребенка). Решение этого вопроса зависит от того, произошло ли данное событие до или после момента смерти.

Время открытия наследства должно быть подтверждено свиде-тельством о смерти, которое выдается органами загса, либо извещени-ем или иным документом о гибели, выданным органом Министерства обороны РФ или другим компетентным органом.

Факт смерти, как и день смерти, подтверждается свидетельством о смерти, выдаваемым органом загса. При отказе органов загса в ре-гистрации события смерти факт смерти лица в определенное время может быть установлен судом в порядке особого производства (ст. 247 ГПК).

При одновременной смерти завещателя и назначенного наследни-ка по завещанию наследование не наступает. В этом случае завещание не порождает юридических последствий.

На практике возник вопрос о том, могут ли быть призваны к на-следованию внуки по линии сына или дочери, умерших в один день с дедом или бабушкой этих внуков. Они наследуют имущество своих родителей и имущество своих дедушки или бабушки, поскольку к мо-менту открытия наследства их родителей не было в живых.

1.3.Место открытия наследства.

Согласно ст. 1115 ГК, местом от-крытия наследства признается последнее место жительства наследо-дателя. Если же последнее место жительства наследодателя, обладав-шего имуществом на территории РФ, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в РФ признается место на-хождения наследственного имущества. В случаях, когда наследствен-ное имущество находится в разных местах, местом открытия наслед-ства является место нахождения входящего в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной его части, а при отсутствии недви-жимого имущества -- место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из рыночной стоимости.

Понятия «наиболее ценная часть» и «ценность наследственного имущества» являются оценочными, и при возникновении спора во-прос решается в судебном порядке с помощью экспертизы.

Место жительства определяется как место, где гражданин посто-янно или преимущественно проживает, а местом жительства несовер-шеннолетних, не достигших четырнадцати лет, или граждан, находя-щихся под опекой, признается место жительства их законных представителей -- родителей, усыновителей или опекунов (ст. 20 ГК). При этом местом открытия наследства считается не какая-либо мест-ность, а пределы данного города или населенного пункта. При опре-делении места жительства учитывается регистрация гражданина по месту жительства. С местом жительства связано предположение, что гражданин всегда присутствует в данном месте, хотя в настоящий мо-мент он там фактически отсутствует.

Место смерти наследодателя и место открытия наследства могут не совпадать в случае смерти наследодателя вне места его постоянного жительства (командировка, служба в армии и т.д.), а также при отсут-ствии постоянного места жительства.

Точное определение места жительства имеет большое значение для обеспечения устойчивости наследственных правоотношений, так как именно по месту открытия наследства решается вопрос о применении права той или иной страны к конкретным наследственным от-ношениям. По поводу недвижимого имущества действует правило, со-гласно которому местом открытия наследства является место, где это имущество зарегистрировано. Если основная часть наследства выра-жена в акциях или в доле, пае в капитале какого-либо общества или товарищества, то наследство открывается по месту регистрации соот-ветствующего юридического лица.

Когда в двух или более местах находятся равноценные части иму-щества, местом открытия наследства признается местонахождение части имущества, имеющей большее хозяйственное значение. Этого же правила придерживается нотариальная и судебная практика.

Кроме того, определение места открытия наследства необходимо для решения вопроса о том, какая нотариальная контора (нотариус) выдает свидетельство о праве на наследство и принимает меры к ох-ране наследственного имуществ в интересах наследников, отказополучателей, кредиторов или государства (ст. 64 Основ законодательства РФ о нотариате).

Неправильное определение места открытия наследства может привести к серьезным ошибкам при оформлении права на наследст-во. Так, по одному из конкретных дел постоянным местом житель-ства наследодателя была Москва, но работал он и имел временное жилье в Московской области. После его смерти никто из наследни-ков не обратился в нотариальную контору по месту его временного проживания и последняя на основании справки с места его работы выдала свидетельство о праве на наследство государству. В свою очередь, его наследники своевременно приняли наследство, обратив-шись в Москве в нотариальную контору с заявлением о принятии наследства. В конечном итоге им пришлось обращаться в суд с иском о признании недействительным свидетельства о праве на на-следство, выданного государству в лице районного финансового от-дела.

При решении вопроса о месте открытия наследства после смерти военнослужащих срочной службы, студентов, обучавшихся в вузах, находящихся вне места их постоянного жительства, следует руковод-ствоваться правилами ст. 60 Жилищного кодекса РСФСР. В соответ-ствии с указанной статьей за ними сохраняется право пользования жилым помещением в течение всего времени нахождения на срочной службе и времени обучения. Таким образом, местом их постоянного жительства следует считать место их постоянного проживания до призыва на срочную военную службу или до поступления в учебное заведение.

Такие же правила действуют в отношении открытия наследства после смерти лиц, выбывших по трудовому договору в районы Даль-него Востока или Крайнего Севера. Местом открытия наследства этих лиц следует считать их последнее постоянное место жительства до отъезда на работу в указанные районы.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.